建昌个人商标形式包含什么?
由于个人和公司申请专利在审查上没有难度差别,现在最重要的问题是您要申请的专利属于职务发明,还是个人发明,这个问题牵扯到专利归属权的问题,对以后专利所产生的价值有直接关系。
个人申请归个人所有,与公司无关,职务发明由个人申请容易产生专利权属纠纷;公司申请权益归公司所有,无权属纠纷,在高新技术企业认定、公司上市做价方面比较易操作。
个人申请如果经济困难的话可以享受减免,减缓前三年所交年费,只要交15%;公司申请的话费用较贵,但在部分地区可以享受政府补贴。
个人申请的话不利于品牌宣传,公司申请有利于企业品牌宣传,利于后期融资。
个人申请可以享受减免缓、在部分在区有政府资助;公司申请在部分地区可享受政府补贴、利于评优、申报高新技术企业、进行专利质押等等。
从费用上看,似乎个人申请更好一些,但如果针对企业,从长远上看还是以公司名义申请更好。
发明专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
(1)发明是一项新的技术方案技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思,是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。技术方案一般由若干技术特征组成。例如产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的形状、结构、成分、尺寸等等;方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程,所涉及的时间、温度、压力以及所采用的设备和工具等等。各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。
(2)发明分为产品发明和方法发明两大类型产品发明包括所有由人创造出来的物品做出的发明。方法发明包括所有利用自然规律的方法,又可以分为制造方法和操作使用方法两种类型,例如对加工方法、制造方法、测试方法或产品使用方法等所做出的发明。专利法保护的发明也可以是对现有产品或方法的改进。绝大多数发明都是对现有技术的改进,例如对某些技术特征进行新的组合,对某些技术特征进行新的选择等,只要这些组合或选择产生了新的技术效果,就是可以获得专利保护的发明。实用新型专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。实用新型与发明的相同之处在于,实用新型也必须是一种技术方案,而不能是抽象的概念或者理论表述。实用新型与发明的不同之处在于,第一,实用新型只限于具有一定形状的产品,不能是一种方法,例如生产方法、试验方法、处理方法和应用方法等,也不能是没有固定形状的产品,如药品、化学物质、水泥等;
对实用新型的创造性要求不太高,而实用性较强。《专利法实施细则》第二条规定:“专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”它是指通过发明人的构思,利用自然规律创造出的针对各种技术问题的新的解决方案。
《专利法实施细则》第二条还规定:“专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”,也就是说,实用新型专利是对机器、设备、装置、用具或器件的形状、构造或其结合提出新的方案,并且该新的方案能够在工业上制造出具有实用价值或实际用途的产品。实用新型专利同发明专利相比,
一是实用新型与形状有关,保护范围窄;
二是发明具备“突出的实质性特点和显著的进步”的条件,而实用新型只需“实质性特点和显著的进步”的条件。实用新型的创造性水平要求比发明低,因此,有人把实用新型专利称为“小发明”专利,把取得专利的实用新型称为“小专利”。《专利法》对实用新型的专利申请规定了比发明专利简化的审批程序。在收费方面,申请实用新型专利应缴纳的各种费用比申请发明专利应缴纳的各种费用低,实用新型专利的保护期限比发明专利的保护期限短。
商标权是商标专用权的简称。商标专用权是指国家法律赋予商标权人保护其注册商标的专有权。葫芦岛商标注册人有权依法控制其注册商标,禁止他人侵犯其注册商标。概述:我国商标权的取得必须遵循商标注册程序,贯彻先申请的原则。商标是工业活动中的一种标识,因此商标权的作用主要是维护工业活动的秩序,而专利权的作用主要是促进工业的发展。根据商标法的规定,商标权的有效期为10年,自核准注册之日起计算,续展申请应当在期满前6个月内提出。逾期不申请的,可以延长六个月。续期可以无限期重复,每次续期登记有效期为10年。
自商标有效期届满次日起计算。逾期未办理续展手续的,撤销注册商标。商标权是一种具有经济价值的无形资产,可以用来清偿债务,即依法转让。根据我国商标法的规定,商标可以转让。转让注册商标,转让人和受让人应当签订转让协议,共同向商标局申请。转让商标权时,应当按照《企业商标管理若干规定》的要求,委托商标评审机构进行商标评审,并按照评审值办理债务清偿。并及时向商标局申请商标转让手续。被侵权的自然人或者法人有权要求侵权人停止侵权行为,消除影响,赔偿损失。
特征:排他性,又称排他性或垄断,是指商标注册人使用其注册商标的专有权。赋予注册商标专用权人的基本目的,是通过注册,在特定商标与特定商品之间建立固定的联系,保证消费者避免混淆,获得准确的商品来源信息。换言之,所有未经授权的商业使用将构成对商标专用权的侵犯。这种排他性权利表现在三个方面:
一、商标注册人有权在依照商标法有关规定核准使用的商品、商品包装、服务和服务设施上使用其注册商标,不受他人干涉;
二、商标注册人有权禁止他人未经其许可,在相同或者近似的商品上使用相同或者近似的商标;
三、商标注册人有权授权他人使用自己的注册商标,或者将自己的注册商标转让给他人。许可或者转让应当符合法律规定,履行一定的法律程序。
目前有许多学者对葫芦岛商标注册的异议制度提出了中肯的批评,异议制度归纳起来至少有以下问题:
1、异议制度的功能无法充分体现商标法设置异议制度的初衷是为了通过该制度发动社会公众参与商标审查,以弥补商标审查人员的疏漏。但在实践中,由于提起商标异议的主体可以是任何人,加之异议理由不受限制,因此目前的制度设计给恶意利用异议制度的人提供了机会。有的异议人与被异议商标没有任何利害关系,其提出异议的目的明显不正当,就是为了阻止他人取得商标权利以便向商标注册申请人索要不正当利益。甚至个别当事人以商标异议为其生财工具,这些现象都突出反映了商标异议制度功能的异化。
2、商标异议与异议复审之间关系定位模糊从字面上理解,异议与异议复审很容易让人理解成与诉讼中一、二审的审级关系相类似,但实践中异议与异议复审的关系同民事诉讼制度中一审与二审的关系显然不同。异议复审案件可认为是以双方当事人在异议复审阶段以提交的理由和证据为基础,是一个全面重新审理的新案件,审理对象是针对被异议商标能否获准注册,而不是原异议裁定。不过异议复审与异议的此种关系定位,目前并不被司法机关所认同,这直接导致商评委在个案中出现败诉。
3、异议案件有四级审级的制度设计过于繁琐在2001年新商标法实施后,增加了关于司法审查的规定,这样一个异议案件要有最终结果需要经过行政程序与司法程序四个不同部门的四个审级,程序过于繁琐,加重了商标注册当事人的诉讼负担。并且在此期间,商标权利归属无法确定,这也不利于社会关系的稳定。因此,简化商标异议程序的也是今后需要考虑的问题。
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